Nga Dr. Sadri RAMABAJA
Vendimi i sotëm i Gjykatës Kushtetuese e Kosovës lidhur me dekretin e Presidentes së Republikës ka prodhuar një situatë juridikisht inerte, ndërkaq politikisht të debatueshme. Në thelb, Gjykata ka konstatuar se akti në fjalë nuk ka prodhuar efekte juridike — por pa e cilësuar atë në mënyrë të drejtpërdrejtë si akt antikushtetues. Dhe pikërisht këtu fillon problemi.
Në rrafshin formal, arsyetimi i Gjykatës qëndron: masa e përkohshme e vendosur në kohë e ka pezulluar dekretin, duke mos lejuar prodhimin e pasojave juridike. Nga kjo perspektivë, Gjykata ka zgjedhur një rrugë procedurale, duke shmangur një deklarim të fortë mbi përmbajtjen e aktit. Një qasje e tillë nuk është e panjohur në jurisprudencën kushtetuese krahasuese, ku shpesh preferohet minimalizmi gjyqësor për të evituar përplasjet e drejtpërdrejta institucionale.
Çfarë do të ndodhte nëse një trup gjyqësor në një akt penal gjykon se X personi ka tentuar ta thejë bankën dhe të grabis paratë, por meqë sigurimi ka marrë masa aty për aty, ka evituar vjedhjen! Megjithatë akti penal cilësohet tentimvjedhje!
Në të drejtën penale, situata e tillë cilësohet si vepër klasike: edhe nëse pasoja nuk realizohet (p.sh. vjedhja nuk ndodh sepse ndërhyn sigurimi), akti kualifikohet si tentim. Pra, mungesa e pasojës nuk e zhduk paligjshmërinë e veprimit; përkundrazi, ajo vetëm e ndryshon formën e përgjegjësisë juridike. Në këtë kuptim, është më se e qartë, nëse një akt është materialisht në kundërshtim me normën, ndërhyrja që e ndalon nuk duhet ta ndryshojë kualifikimin e tij, por vetëm efektet.
Nëse e përkthejmë logjikën penale në këtë rast, del kjo:
- dekreti = “veprimi”
- masa e përkohshme = “ndërhyrja e sigurimit”
- mungesa e efektit = “mungesa e vjedhjes së realizuar”
Dhe në këtë logjikë: akti do të duhej të cilësohej si një akt i pastërantikushtetues.
Kjo është arsyeja pse, në planin publik dhe politik, vendimi lexohet si antikushtetutshmëri pa emër.
Por në planin substancial, një akt që pezullohet dhe që në fund konsiderohet si i paaftë për të prodhuar efekte juridike, është — në thelb — një akt i papajtueshëm me rendin kushtetues. Me fjalë të tjera, kemi të bëjmë me një antikushtetutshmëri të nënkuptuar, por jo të deklaruar.
E qartë, Gjykata Kushtetuese në mungesë të guximit intelektual, është fokusuar vetëm tek mungesa e pasojës, duke shmangur qëllimshëm vlerësimin e objektivit dhe përmbajtjes së aktit.
Ky dualizëm midis përmbajtjes dhe formulimit prodhon një tension të dukshëm. Nga njëra anë, Gjykata ruan një gjuhë të kujdesshme dhe teknikisht të mbrojtshme; nga ana tjetër, ajo lë hapësirë për interpretime të shumëfishta në sferën publike dhe politike. Dhe në këtë boshllëk, diskursi politik vepron pa hezitim: akti etiketohet si antikushtetues, pavarësisht mungesës së një formulimi të tillë në vendim.
Kjo nuk është thjesht çështje terminologjie. Është çështje e qartësisë normative dhe e rolit që një gjykatë kushtetuese duhet të luajë në një rend demokratik. Gjykatat kushtetuese nuk janë vetëm arbitra teknikë të procedurave; ato janë edhe garantues të rendit kushtetues përmes standardeve të qarta dhe të artikuluara. Kur këto standarde zëvendësohen me formulime të tërthorta, krijohet një zonë gri që dobëson funksionin orientues të jurisprudencës.
Nga ana tjetër, nuk mund të injorohet konteksti politik. Në një sistem si ai i Kosovës, ku raportet ndërmjet institucioneve shpesh janë të tensionuara, një gjuhë e moderuar nga ana e Gjykatës mund të lexohet si përpjekje për të ruajtur ekuilibrin institucional, respektivisht për të krijuar terren për recidivistët kur ata janë emra me ndikim në jeëtn publike politike. Por kjo strategji ka një kosto: ajo rrezikon të perceptohet si mungesë vendosmërie, ose më keq, si një formë e tërthortë e konformizmit institucional.
Në rastin konkret kemi të bëjmë me një antikushtetutshmëri “të nënkuptuar” (implicit), por jo të deklaruar. Prandaj nëse kjo sjellje e Gjykatës Kushtetuese është bërë model i përsëritur (shmangie e gjuhës së qartë kur preken aktorë të caktuar politikë), atëherë konkluzioni është i qartë: De fakto ky aktgjykim me këtë stil e gjuhë ka kaluar nga stadi i “teknikës juridike” në indikator të qartëtë ndikimit politik. Prandaj, pyetja nuk është nëse vendimi është juridikisht i pranueshëm — në shumë aspekte, ai është, por qartësisht i ndikuar. Pyetja reale është nëse një Gjykatë Kushtetuese duhet të mjaftohet me “të thënat e nënkuptuara”. Rrjedhimisht ky vendim duket më shumë si një kompromis ndërmjet së drejtës dhe politikës sesa një akt i pastër deklarativ kushtetues.
